Есть патент на полезную модель как защитить

Есть патент на полезную модель как защитить thumbnail

Мурашов Сергей Алексеевич, Президент юридической фирмы «АВЕНТА»

S.murashov

Еще двадцать лет назад изобретения и промышленные образцы не влияли на финансовый результат деятельности предприятий, на которых были разработаны. Все они принадлежали государству, а количество разработанных технических решений сказывалось только на имидже предприятий. Но сейчас ситуация изменилась. Тот, кто владеет наиболее удачными изобретениями, может рассчитывать на дополнительные прибыли.
Например, Вы можете продать Вашу разработку другому предприятию. В условиях, когда производственные мощности ограничены количеством оборудования и рабочими ресурсами, данный шаг будет более выгоден, чем инвестиций в расширение собственного производства.
Чтобы стать собственником изобретения и рассчитывать на доход от его использования, Вам надо получить патент. Не сделав этого, Вы рискуете оказаться в неприятной ситуации. Вашу новинку могут попросту украсть. Более того, никто не помешает конкурентам первым запатентовать Ваше изобретение, и потом запретить Вам же его производить.
В России патентование как средство конкурентной борьбы пока слабо развито. А вот на Западе разработчики часто ограничивают патентами целые направления деятельности. Эти патенты не дают развиваться производству конкурентов, которым приходится либо покупать право на использование, либо развивать другие направления деятельности.

Что такое патент

Патент – это охранный документ, который подтверждает исключительное право его владельца на объект интеллектуальной собственности: изобретение, полезную модель или промышленный образец. Не каждое открытие можно запатентовать. Так, из патентной защиты исключаются законы природы, естественные феномены, абстрактные идеи, и математические формулы.
Патент содержит сведения о патентообладателе, а также описание и формулу изобретения или перечень существенных признаков полезной модели. Действие патента, который Вы получили в России, ограничивается только нашей страной, то есть Вы не сможете помешать Вашим конкурентам использовать Ваше изобретение в других странах. Если вы хотите охранять вашу разработку за границей, то Вам нужно либо получить патент в стране, которая Вас интересует, либо (в случае работы в ряде стран) получить региональный или международный патент. Если в Ваших планах + расширение рынка сбыта только на территории одной зарубежной страны, то лучше подать заявку на выдачу патента прямо в патентное ведомство этой страны. Как показывает практика, если на территории РФ патент получен, то будут выданы и другие международные патенты.

Что можно запатентовать

1. Изобретение – это техническое решение, которое позволяет на практике решить определенную проблему (ст. 4 Патентного закона). Примером изобретений могут служить: станки, приборы, лекарственные препараты, новые сорта пищевых продуктов и т. д. Ваше предприятие сможет запатентовать изобретение лишь в том случае, если оно обладает:

  • Новизной. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники (уровень техники – это любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки на выдачу патента).
  • Изобретательским уровнем. Изобретение не должно быть очевидным. Иными словами, что такое решение не возникло бы у любого другого специалиста определенной области промышленности, если бы его попросили найти решение данной конкретной проблемы.
  • Промышленной применимостью. То есть Ваше изобретение может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях.

2. Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству (ст. 5 Патентного закона). Данный вид промышленной собственности имеет меньшее значение, чем изобретение. Поэтому в мировой практике, говоря о полезных моделях, часто используется понятие «малое изобретение». Чтобы запатентовать полезную модель (например, мобильная установка для пожаротушения, устройство для биологической очистки сточных вод) можно было запатентовать, она, также как и изобретение, должна обладать новизной и промышленной применимостью.
3. Промышленный образец – это художественно-конструкторское решение изделия (или его части), которое определяет его внешний вид (ст. 6 Патентного закона). Промышленные образцы могут быть объемными, плоскостными или составлять их сочетание. Патентом на промышленный образец Вы можете защитить этикетки, тару, посуду, оборудование, интерьер помещений и т. п.

Как получить патент

Выгоды от патентования можно получить только в том случае, если патент составлен правильно. Если документ составлен некорректно, то это может спровоцировать появление аналогичных патентов у конкурентов. Тогда предъявлять какие-либо претензии будет невозможно. Получить патент Вы можете либо самостоятельно, либо при помощи юридической фирмы и патентного поверенного.
Сроки действия патентов как в России, так и за рубежом, следующие (ст.3 Патентного закона):

  1. Патент на изобретение защищает техническое решение в течение 20 лет c даты подачи заявки на выдачу патента.
  2. Патент на полезную модель действует в течение пяти лет с правом продления еще на три года.
  3. Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с правом продления еще на 5 лет.

Защита изобретений

1. Определите, что Вы будете защитить – технологию, на которой в дальнейшем будет развиваться не одно поколение новых продуктов, либо товар, который обладает рыночной новизной и в дальнейшем будет Вами выпускаться без значительных модификаций.
Решение о том, что и как будет защищать компания – прерогатива Генерального Директора, а вот подготовку документов для получения патента лучше поручить специалистам. Во многих компаниях, особенно в тех, где документы на получение патента подаются часто – подготовкой документов и написанием формулы изобретения занимаются разработчики технических решений. Но если у Вашей компании нет опыта получения патентов или стоимость изобретения слишком высока – советуем обратиться за помощью к патентным поверенным.
Практика показывает, что человеку, который разрабатывает конкретное изделие или ряд изделий, бывает очень трудно подобрать формулировки, которые защищали бы изделие достаточно широко. Патентный поверенный, обладающий опытом защиты патентов в судах, оценивает патент на изобретение именно как объект охраны интеллектуальной собственности.
2. Поручите специалистам разработку формулы изобретения. Если Вы решили не прибегать к услугам патентных поверенных, поручите подготовку документов для получения патента разработчикам изобретения и юристам. Нужно очень внимательно относиться к тем словам, которые войдут в основу формулы изобретения, используемые термины должны быть знакомы для среднего специалиста, работающего в обозначенной отрасли производства. Именно формула изобретения в патенте определяет объем притязаний, в рамках которых Вы в дальнейшем будете обладать исключительным правом на изобретение.
Например, предприятие решило запатентовать механическую конструкцию, включающую корпус и неподвижно закрепленную деталь. Для обозначения неподвижного крепления к корпусу изобретатель может использовать глаголы «прикреплен», «припаян», «приклеен», «приварен», «привинчен» и пр. Если возможен только один вид крепления, то правильнее его и употреблять в формуле. Но если можно применить любой из этих терминов, то правильнее использовать формулировку «неподвижно установлен».
Патентование изобретения занимает в среднем полтора года.

Читайте также:  Картинки в классный уголок с полезной информацией

Почему владельцы изобретений проигрывают в судах

Анализируя результаты рассмотрения патентных споров, несложно выделить две основные причины подобных проигрышей:
1. Некорректный выбор слов при описании формулы. В суде часто доказывается, что ответчик использует не патент, а очень близкое устройство, не подпадающее под действие патента. Формула изобретения может слишком «узко» или слишком «широко» защищать изобретение по сравнению с фактически описанным и объективно подтвержденным объемом изобретения. В первом случае патент можно будет обходить. Во втором случае избыточно приписанный объем защиты создает предпосылку для аннулирования патента, по крайней мере, частичного. Например, ЗАО «Промсервис» прописало формулу изобретения недостаточно четко. Это позволило другому предприятию использовать изобретение, внеся незначительные изменения в формулу. Компания «Промсервис» обратилась в суд, однако не нашла здесь поддержки (постановление ФАС Центрального округа от 03.10.2006 №А23-3240/04Г-4-315).
2. Плохо составлено описание изобретения. Если в формуле изобретения содержится достаточно большой объем притязаний, а в описании изобретения приведен один-единственный пример использования – Ваш патент не выдержит нападения со стороны конкурентов.

Защита полезных моделей (малых изобретений)

Получить патент на полезную модель проще. Заявка проходит только формальную экспертизу. Формальная экспертиза устанавливает правильность составления документов – заявки, разделов описания, а также отвечает на вопрос, является ли патентуемый объект устройством, на которое можно получить патент. Экспертиза в отношении новизны и промышленной применимости патентным ведомством не проводится. Интересно, что эта особенность патентования полезной модели у нас в России стала орудием недобросовестной конкуренции. Появились компании, которые специализируются на получении патентов на полезные модели, которые используются в России достаточно давно, в целях предъявления в дальнейшем претензий производителям. Так, например, некие «предприниматели» путем хитрого описания полезной модели запатентовали крышку от пивной бутылки, а затем предъявили иски к крупнейшим производителям пива. Безусловно, позже данный патент был аннулирован.
Следующая особенность патентования полезной модели – это сроки получения патента. В отличие от изобретения, патентование которого занимает в среднем полтора года, патент на полезную модель можно получить в течение 4-5 месяцев. Отсутствие длительной экспертизы по существу позволяет осуществить быструю защиту технического решения. Поэтому устройство, разработанное для решения какой-то небольшой конкретной задачи, лучше защитить с помощью патента на полезную модель.

Как защитить внешний вид продукции (промышленный образец)

Как мы уже писали выше, к промышленным образцам относятся этикетки и любые предметы, например, столы, стулья, предметы повседневного пользования оригинальной формы, а также объекты малой архитектуры – оригинальные козырьки у домов, дизайнерские решения и пр. Обратите внимание, что патенты не выдаются на промышленные образцы, которые представляют собой архитектурные решения.
Патентование промышленных образцов целесообразно в областях, где работают дизайнеры и художники. В случае если данная категория творческих сотрудников включена в штат компании, Генеральным Директорам надо обратить внимание на включение в состав трудовых договоров вопроса регулирования интеллектуальной собственности между сотрудником и компанией. Если дизайнерскими решениями занимается внешняя организация, не забудьте подписать авторский договор на дизайнерскую разработку.
Часто новые изделия защищаются комплексно: патент на изобретение охраняет инженерное решение, а патент на промышленный образец дает исключительное право патентообладателю на внешний вид новинки. Комплексная защита возможна и для этикеток – этот объект интеллектуальной собственности иногда защищается как товарный знак и как промышленный образец. На получение патента на промышленный образец уйдет около года.

Трудовой договор как способ защиты промышленной собственности

В судебной практике встречаются случаи, когда отдельные сотрудники патентовали изобретения и полезные модели на свое имя. Чтобы такого не случилось на Вашем предприятии, я рекомендую в трудовые договоры, заключаемые с сотрудниками, включить пункт, регулирующий отношения работника и предприятия при создании интеллектуальной собственности. При его отсутствии Вам придется доказывать суду, что разработка технического решения осуществлялась в рамках выполнения сотрудником, оформившем на себя патент, своих трудовых обязанностей.

Справка об авторе и компании

Сергей Мурашов окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1993 г. основал юридическую фирму «АВЕНТА», которая объединила юристов в области судебной практики и правового консалтинга. Компания занимается юридическим сопровождением финансово-экономической деятельности организаций, предоставляет судебную защиту, оказывает услуги по вопросам патентного и авторского права.

Источник

В предыдущей статье я обещал рассказать о том, как я получил патент на полезную модель, а также о его бесполезности в случае нарушения патентных прав. Теперь, хоть и с большим опозданием, но все же выполню свое обещание. Сразу замечу, что я не юрист и не патентовед, поэтому статья может содержать неточные формулировки и наивные представления, но, очень надеюсь, не фактические ошибки.

Читайте также:  Полезный мультфильм для детей дошкольного возраста

Основная мысль заключается в следующем. По идее, любой патент должен иметь две функции — разрешительную и запретительную. Во-первых, патент разрешает его обладателю что-нибудь делать, например, производить и продавать запатентованный товар. И во-вторых (и это главное), патент запрещает неопределенному кругу лиц какие-то действия, связанные с объектом патентования. Т.е., обладая патентом, лицо может запретить другому лицу производить, продавать, хранить, использовать и т.д. товар, в котором используется этот патент.

В России, к сожалению, главная — запретительная функция патента была полностью уничтожена. Поэтому защищать объекты интеллектуальной собственности в России фактически не имеет смысла.

Начать следует с того, что любой патент, будь то патент на полезную модель или патент на изобретение, имеет прототип. Предполагается, что изобретатель не разработал свою идею с полного нуля, а взял за основу что-то известное, прототип, и этот прототип как-то улучшил. И это улучшение позволило получить какое-то новое и обязательно полезное свойство. Улучшение не должно быть просто дополнением, если это дополнение не несет качественно новых полезных свойств.

Например, есть у нас швабра…

Например, есть у нас швабра. Берем свисток и изолентой приматываем к швабре. Получился новый объект — швабра со свистком. Можно мыть, и можно свистеть. Здорово! Можно ли это запатентовать как полезную модель? Скорее всего, нет. Так как функционально эта штуковина может мыть, как и швабра, и может свистеть, как и свисток. Получилась сумма функций, которые и так были у исходных объектов.

А теперь берем швабру и приматываем к ней фонарик. И получаем новую функцию — возможность мыть в темных углах. Этой функции не было отдельно ни у фонарика, ни у швабры. Такое новое устройство уже можно попробовать запатентовать как полезную модель.

Что взять за прототип? В случае полезной модели в качестве прототипа может выступать другая полезная модель, или изобретение, или вообще какая-нибудь известная конструкция, предмет, способ или метод. В практическом плане поиск прототипа нужно начинать отсюда: заходим https://www1.fips.ru, далее “Информационные ресурсы”, “Открытые реестры”, “Реестр полезных моделей” (например). Далее ставим параметр “Индекс МПК” и вводим этот самый индекс. Индекс предварительно узнаем по классификатору. В моем случае это будет A47D9/02. В результате всех этих действий мы получим список полезных моделей данного индекса. Например, мой патент имеет номер 112007. Далее читаем все патенты из списка и выбираем что-нибудь подходящее в качестве прототипа. Конечно, источники выбора прототипа не ограничиваются этим списком. Можно, например, поискать и в международных патентах на полезные модели и изобретения.

Выбрав прототип, следует придумать патентную формулу. Это ключевой компонент любого патента. Именно патентная формула имеет юридическое значение, именно формулой определяются границы патентной охраны. Составление формулы — целое искусство, в нем есть много нюансов и неочевидных моментов. В формуле полезной модели или изобретения сформулированы все существенные признаки полезной модели или изобретения. В свою очередь, признак — этакая единица смысла, кирпичик, из которых складывается патентная формула.

Из Википедии:

Формула изобретения состоит из одного или нескольких пунктов. Каждый пункт этой формулы обычно состоит из двух частей, называемых ограничительной частью и отличительной частью, разделенных словосочетанием отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что…. Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения, и являющиеся новыми. Каждый пункт формулы представляет собой одно предложение. Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения. Зависимый пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения, раскрытого в независимом пункте.

Пример патентной формулы (в данном случае патента на полезную модель 112007):

1. Устройство для качания кровати, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией, расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой, подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления, и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом, отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

2. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что металлическая пластина выполнена из металла с остаточной намагниченностью.

3. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что блок управления выполнен на основе микроконтроллера.

4. Устройство для качания кровати по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено пультом дистанционного управления.

Давайте более подробно разберемся, что в этой формуле что. Итак:

Сначала идет независимая часть формулы.

Устройство для качания кровати,

— объект патентования, объект правовой защиты. Далее перечисляются ограничительные признаки.

содержащее опорную конструкцию,

— первый признак

кровать,

— второй признак

подвески, связывающие кровать с опорной конструкцией,

— третий признак

расположенный на основании опорной конструкции электромагнит с обмоткой,

— четвертый признак

подключенной к сети электрического тока через прерыватель с блоком управления,

— пятый признак

и металлическую пластину, закрепленную на днище кровати с возможностью взаимодействия с электромагнитом,

— шестой признак. Все, ограничительная часть патентной формулы закончилась. Далее следуют отличительная часть, начинающаяся “отличающаяся тем, что…”.

Читайте также:  Чем полезно варенье из сосновых шишечек

отличающееся тем, что металлическая пластина смещена относительно электромагнита в направлении качания кровати.

— один отличительный признак. Всё, независимый пункт формулы закончился. Далее следуют зависимые пункты (пронумерованные). Они уже не так интересны, потому, что их юридическое значение гораздо меньше, чем значение независимого пункта формулы.

Разобравшись с тем, что же такое патентная формула, идем дальше.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В свою очередь, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ

использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Таким образом, казалось бы, Гражданский кодекс однозначно определяет случаи использования, к примеру, полезной модели. Если вдруг на рынке найдется устройство, содержащее опорную конструкцию, кровать, подвески и т.д. по формуле полезной модели, и это устройство, условно говоря, не моё — значит, оно нарушает мои исключительные (патентные) права на полезную модель.

Так и должно быть. Так и есть в других странах. Но, к сожалению, не в России.

А в России можно поступить так. Внимательно следите за руками.

Добавим-ка мы, например, еще одну катушку в устройство качания и посчитаем, что это изменение дает какие-либо преимущества (на самом деле это не обязательно так, но скажем, что именно так). Например, скажем, что это добавляет плавность хода. Все остальное оставим как есть. В качестве прототипа возьмем исходную полезную модель (ПМ) 112007 и получим патент на уже свою полезную модель, например, с номером 122860. После чего будем спокойно выпускать кровати с устройством качания, использующие все признаки ПМ 112007, но имеющие вторую катушку в приводном блоке. И будем говорить, что кровати выпускаются именно по патенту 122860.

Очевидно, что изделие с двумя катушками использует и ПМ 112007 и ПМ 122860. И, казалось бы, бери ГК и применяй к этому случаю. Но… (барабанная дробь….) внимание, дыра в законодательстве:

Пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»:

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Позднее Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ подтвердил свою позицию (это не было ошибкой!) Постановлением № 8091/09 от 01.12.2009, распространив ее и на изобретения.

Таким образом, теперь я должен доказывать не то, что изделие с двумя катушками использует мой патент 112007, а то, что более поздний патент 122860 является недействительным. Это выглядит абсурдным, но это действительно так. Причем доказать недействительность патента 122860 не представляется возможным, так как он выдан по всем формальным правилам и вообще вполне себе состоятелен.

К сожалению, суды при рассмотрении патентных споров руководствуются именно этим постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. С правоприменением у нас все хорошо.

Эта совершенно нездоровая ситуация хорошо известна патентоведам и людям “в теме”. Например, в Википедии она описана и названа “Случаем правового вандализма” (статья “Изобретение”).

Смысл этого подхода заключается в том, что патентообладатель вправе использовать охраняемое решение, даже если при этом будет использоваться охраняемое решение третьего лица, без согласия последнего, что полностью противоречит самой сути исключительного права как права запрещения и последнему предложению пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, недвусмысленно относящую такие действия к случаям использования изобретения.

Таким образом, патентовать что-то серьезное в России не имеет смысла. Любой человек может получить свой патент на аналогичную полезную модель, чуть ее видоизменив, и без проблем использовать ее. Патенты в России в результате ничего не стоят — гораздо дешевле будет провернуть этот нехитрый трюк, чем, например, покупать лицензию на использование существующего патента. Вкладывать какие-то деньги в разработку новых устройств, технологий, способов в России тоже бессмысленно — вложения, которые должны будут окупиться от продажи лицензий, также уйдут в никуда.

Патент в условия России нужен только в одном случае — если вы сами по нему производите продукт. В этом случае, по крайней мере, вам никто не запретит этого делать. А сами вы никому запретить производить аналогичный продукт не сможете — у вашего оппонента будет свой патент (более поздний, и в особо циничном случае в качестве прототипа будет использована ваша полезная модель), вследствие чего вы будете вполне законно им посланы на пункт 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Источник